МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Наследование по завещанию

    наследнику по закону, который проживал совместно с наследодателем не менее

    одного года, независимо от его очереди и наследственной доли. В новом ГК

    этот вопрос решается несколько по-иному. Так, в соответствии со ст. 1169 ГК

    наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с

    наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на

    получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней

    обстановки и обихода.

    Как и раньше, в законе не раскрывается понятие предметов обычной

    домашней обстановки и обихода, что на практике создает определенные

    трудности. В данном случае следует руководствоваться п. 9 постановления

    Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N°. 2, в котором указано,

    что спор между наследниками о том, какое имущество следует включить в

    состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с

    учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом

    необходимо иметь в виду, что предметы антикварные, а также представляющие

    художественную, историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в

    качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода, независимо от их

    целевого назначения. Для выяснения вопроса о художественной, исторической

    либо иной ценности предмета, по поводу которого возник спор, суд может

    назначить экспертизу.

    По наследству переходят и права требования умершего, у которого могли

    быть должники, не успевшие при его жизни исполнить свои обязательства.

    Открытием наследства является наступление определенных юридических

    фактов, служащих основанием возникновения наследственного правоотношения. В

    соответствии с действующим законодательством это:

    1) смерть гражданина;

    2) объявление в судебном порядке гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ).

    Обычно факт смерти устанавливается на основании медико-биологических

    данных и удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемым органом загса,

    однако он может быть установлен и в судебном порядке. В последнем случае в

    судебном решении должны быть указаны причины, по которым органы загса

    отказали в регистрации события смерти, и те доказательства, которые

    подтвердили смерть лица в определенное время и при определенных

    обстоятельствах. В данном случае не требуется соблюдения сроков,

    предусмотренных для объявления лица умершим на основании ст. 45 ГК, и

    заинтересованные лица могут в любое время обратиться с соответствующим

    заявлением в суд. Согласно ст. 64 Федерального закона от 15 ноября 1997 г.

    «Об актах гражданского состояния»[60], решение суда об установлении факта

    смерти, вступившее в законную силу, является основанием для государственной

    регистрации смерти.

    Исходя из ст. 1113 ГК, можно дать следующее определение времени

    открытия наследства: временем открытия наследства признается день смерти

    гражданина, а при объявлении его умершим — день вступления в законную силу

    решения суда об объявлении его умершим, которое должно быть

    зарегистрировано в органах загса. В случае объявления умершим гражданина,

    пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих

    основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд

    может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели,

    указанный в решении суда.

    Вопрос о времени открытия наследства очень важен, поскольку с ним

    связано определение:

    а) состава наследства;

    б) сроков на принятие или отказ от наследства;

    в) сроков на предъявление претензий к кредиторам;

    г) момента возникновения у наследников права собственности на

    наследственное имущество;

    д) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

    е) законодательства, которым следует руководствоваться.

    Не случайно в постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля

    1991 г. № 2 сказано, что при рассмотрении дел о наследовании судам следует

    иметь в виду, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и

    состав наследственного имущества определяются законодательством,

    действующим на день открытия наследства.

    Важно подчеркнуть, что временем открытия наследства является именно

    день, а не час или минута смерти. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК

    граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного

    правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При

    этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

    При одновременной смерти завещателя и назначенного наследника по

    завещанию наследование не наступает. В этом случае завещание не порождает

    юридических последствий.

    Согласно ст. 1115 ГК, местом открытия наследства признается последнее

    место жительства наследодателя. Если же последнее место жительства

    наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или

    находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место

    нахождения наследственного имущества. В случаях, когда наследственное

    имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является

    место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее

    ценной его части, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения

    движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества

    определяется исходя из рыночной стоимости.

    Понятия «наиболее ценная часть» и «ценность наследственного имущества»

    являются оценочными, и при возникновении спора вопрос решается в судебном

    порядке с помощью экспертизы.

    Место жительства определяется как место, где гражданин постоянно или

    преимущественно проживает, а местом жительства несовершеннолетних, не

    достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается

    место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или

    опекунов (ст. 20 ГК РФ). При этом местом открытия наследства считается не

    какая-либо местность, а пределы данного города или населенного пункта. При

    определении места жительства учитывается регистрация гражданина по месту

    жительства. С местом жительства связано предположение, что гражданин всегда

    присутствует в данном месте, хотя в настоящий момент он там фактически

    отсутствует.

    Место смерти наследодателя и место открытия наследства могут не

    совпадать в случае смерти наследодателя вне места его постоянного

    жительства (командировка, служба в армии и т.д.), а также при отсутствии

    постоянного места жительства.

    Точное определение места жительства имеет большое значение для

    обеспечения устойчивости наследственных правоотношений, так как именно по

    месту открытия наследства решается вопрос о приме нении права той или иной

    страны к конкретным наследственным отношениям. По поводу недвижимого

    имущества действует правило, согласно которому местом открытия наследства

    является место, где это имущество зарегистрировано. Если основная часть

    наследства выражена в акциях или в доле, пае в капитале какого-либо

    общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации

    соответствующего юридического лица.

    Когда в двух или более местах находятся равноценные части имущества,

    местом открытия наследства признается местонахождение части имущества,

    имеющей большее хозяйственное значение. Этого же правила придерживается

    нотариальная и судебная практика.

    Кроме того, определение места открытия наследства необходимо для

    решения вопроса о том, какая нотариальная контора (нотариус) выдает

    свидетельство о праве на наследство и принимает меры к охране

    наследственного имуществ в интересах наследников, отказополучателей,

    кредиторов или государства (ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате).

    Под местом жительства следует понимать жилой дом, квартиру, служебное

    жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиницу-приют, дом

    маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат

    для инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, в котором

    гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника,

    по договору найма (поднайма), по договору аренды либо на иных основаниях,

    предусмотренных законодательством РФ[61].

    От места жительства следует отличать место пребывания — гостиницу,

    санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристическую базу, больницу,

    другое подобное учреждение, не являющееся местом жительства гражданина,

    поскольку в месте пребывания гражданин проживает временно.

    Для лиц, скончавшихся в местах лишения свободы, местом открытия

    наследства признается место их постоянного жительства до ареста.

    Наследник должен документально подтвердить место открытия наследства.

    Подтверждающим документом является, в частности, справка жилищных органов о

    регистрации наследодателя по месту жительства.

    Место открытия наследства может быть также подтверждено справкой

    местной администрации или справкой с места работы с указанием места

    жительства наследодателя, справкой адресного бюро, справкой райвоенкомата о

    том, что наследодатель во время призыва в армию проживал по определенному

    адресу, копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется

    специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая

    работниками загса на основании данных паспорта о регистрации умершего. Если

    место жительства умершего неизвестно, место открытия наследства

    подтверждается документом о месте нахождения его имущества.

    Если наследодатель не имел постоянного места жительства, а

    наследственное имущество находится в каком-либо определенном месте,

    нотариус вправе потребовать от наследников представления документов,

    свидетельствующих о том, что наследодатель не имел постоянного

    местожительства.

    В отношении наследования иностранцами в РФ никаких ограничений не

    установлено: им предоставляется национальный режим. Наследственные суммы,

    причитающиеся иностранцам, переводятся за границу беспрепятственно при

    наличии взаимности со стороны соответствующего иностранного государства.

    При открытии наследства российских граждан за границей в отношении

    недвижимого имущества применяется закон места нахождения имущества, а в

    отношении движимого имущества может применяться как закон гражданства

    наследодателя, так и закон места жительства наследодателя. Например, если

    российский гражданин умер на территории иностранного государства, его

    движимое имущество передается консулу Российской Федерации, с тем чтобы

    последний мог поступить с этим имуществом по законам РФ.

    Возможны ситуации, когда гражданин РФ имел недвижимость в одной из

    стран СНГ либо гражданин одной из стран СНГ является наследником

    недвижимого имущества, находящегося в РФ. В таких случаях в соответствии с

    п. 2 ст. 45 Конвенции о правовой помощи и правовым отношениям по

    гражданским, семейным и уголовным делам (действует на территории России с

    10 декабря 1994 r) право наследования недвижимого имущества определяется по

    законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой находится

    это имущество.

    Согласно ст. 61 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариус,

    получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом

    тех наследников, место жительства и работы которых ему известно. Однако в

    большинстве случаев такой информацией он не располагает. На практике

    нотариус принимает заявление о согласии принять наследство от самих

    наследников. В заявлении наследник может указать всех известных ему

    наследников, однако делать это он не обязан и ответственности, если не

    сделает этого, не несет. Точно так же нотариус не несет ответственности,

    если наследство было принято не всеми наследниками.

    Наследодателем является лицо, имущество которого после его смерти

    переходит к другим лицам. Наследодателем может быть только гражданин

    (физическое лицо), причем любой (в том числе недееспособный и

    несовершеннолетний). Это обусловлено тем, что основанием наследования

    является не волеизъявление, а факт смерти человека. Вместе с тем следует

    иметь в виду, что частично дееспособные и ограничено дееспособные лица

    могут выступать в качестве наследодателей лишь при наследовании но закону,

    поскольку завещательной дееспособностью они не обладают (п. 2 ст. 1118 ГК).

    Наследодателями могут быть также иностранные граждане и лица- без

    гражданства. Если наследодатель сделал в установленной законом форме

    распоряжение о судьбе принадлежащего ему имущества на случай своей смерти,

    такое лицо называется завещателем.

    Наследником является лицо, к которому переходят права и обязанности

    наследодателя в результате наследственного правопреемства. Наследниками

    могут быть все участники гражданского оборота (физические и юридические

    лица, Российская Федерация в целом, субъекты РФ, государственные и

    муниципальные образования).

    Статья 1116 ГК РФ иначе, чем в разд. VII ГК РСФСР 1964 r., определяет

    круг лиц (субъектов гражданского права), которые могут быть наследниками. К

    наследованию по действующему законодательству могут призываться граждане,

    находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни

    наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

    К наследованию по завещанию могут также призываться указанные в нем

    юридические лица, существующие на день открытия наследства, и Российская

    Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства

    и международные организации.

    Термин «граждане» включает не только граждан РФ, но и иностранных

    граждан, а также лиц без гражданства. Иностранцы и лица без гражданства

    могут беспрепятственно получить лично или через своих представителей всю

    сумму наследства и вывезти ее в страну проживания.

    Граждане, зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся после его

    смерти, могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. Как

    правильно было отмечено в литературе, это не означает, что не родившийся

    ребенок признается субъектом права. Его права будут учитываться лишь при

    условии, что он родится живым. Если же он родится мертвым, то факт его

    зачатия утрачивает какое бы то ни было юридическое значение, поскольку его

    правоспособность так и не возникла1.

    Завещать имущество можно любому юридическому лицу независимо от его

    организационно-правовой формы и формы собственности. При этом следует иметь

    в виду, что если речь идет о субъектах права хозяйственного ведения или

    оперативного управления — государственных или муниципальных предприятиях и

    учреждениях, а также казенных предприятиях, то фактически в этих случаях

    можно говорить о наследовании имущества государством или муниципальным

    образованием, а не юридическими лицами.

    Расширение круга лиц, призываемых к наследованию в соответствии с новым

    ГК, по сравнению с установленным ранее действовавшим законодательством

    обусловлено изменением правового статуса административно-территориальных и

    национальных образований на территории России, и придания им статуса

    равноправных субъектов Федерации, формированием института муниципальных

    территориальных образований, изменением правового статуса и полномочий

    юридических лиц различных форм собственности и организационно-правовых

    форм.

    Лица, не имеющие права наследовать, определены в ГК термином

    «недостойные наследники» (ст. 1117). Круг этих лиц определен несколько

    иначе, чем в ст. 531 ГК 1964 г.: в частности, не наследуют ни по закону, ни

    по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными

    действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его

    наследников или против осуществления последней воли наследодателя,

    выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать

    призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или

    пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли

    наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

    Таким образом, в отличие от ранее действовавшего законодательства, для

    того чтобы признать кого-либо недостойным наследником, достаточно лишь

    попытки совершения указанных выше действий. Безусловно, вина этих лиц в

    совершении указанных действий должна быть установлена судом.

    Примером противоправных действий, направленных против наследодателя,

    является умышленное лишение жизни наследодателя или покушение на его жизнь.

    В то же время ст. 1117 предусматривает одно исключение: граждане,

    которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал

    имущество, вправе наследовать его. Данная норма не претерпела изменений по

    сравнению с п. 1 ст. 1162 Проекта 3 ч. ГК РФ. Рассматривая который В. Н.

    Гаврилов[62] справедливо отмечал, что законодателем не решены два

    существенных момента. Во-первых, как быть, если факт покушения на жизнь

    наследодателя установлен после открытия наследства, т.е. при составлении

    завещания завещатель либо не знал о покушении на его жизнь, либо не была

    установлена вина наследника? И, во-вторых, будет ли прощенный наследник

    наследовать только по завещанию или также и по закону, когда завещана

    только часть имущества? По какому пути пойдет правоприменительная практика

    пока не совсем понятно. На наш взгляд приведенная норма нуждается в

    определенных изменениях.

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.