МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Наследование по завещанию

    ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством, при

    этом все граждане РФ имеют равные права в области наследственного права

    независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,

    имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к

    религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также

    других обстоятельств.

    Исходя из приведенного выше определения наследования мы можем дать и

    определение наследственного права как совокупности правовых норм,

    регулирующих общественные отношения, связанные с переходом прав и

    обязанностей от наследодателя к наследникам в порядке универсального

    правопреемства.

    Говоря о месте норм наследственного права в системе гражданского права

    России, следует отметить, что в соответствии с имеющимися точками зрения

    наследственное право как крупное структурное подразделение гражданского

    права относится авторами классификаций либо к институтам, либо к

    подотраслям гражданского права. Представляется, что более верной является

    классификация, согласно которой наследственное право относится к

    подотраслям гражданского права. Для этого, на наш взгляд, имеются

    основания.

    Так, С.С. Алексеев, отмечая, что правовой институт fie является

    единственным видом дифференциации правового материала в пределах той или

    иной отрасли права, указывает на формирование в пределах отрасли права

    подотраслей, представляющих собой «отдельные ветви разросшейся по

    содержанию соответствующей отрасли права, состоящие из совокупности тесно

    связанных между собой правовых институтов».[53] В качестве наиболее яркой,

    отличительной черты подотрасли он называет наличие в ее составе общего

    института или ассоциации общих норм.[54] По мнению О.С. Иоффе, подотрасль

    как вид дифференциации норм в пределах отрасли права должна содержать в

    себе совокупность норм, регулирующих однородные отношения разных видов с

    включением в свой состав и таких норм, на основе которых могут быть

    приобретены конкретные права и обязанности.[55]

    Выделение подотраслей гражданского права обусловлено тем, что, имея

    общие родовые признаки, общественные отношения, входящие в предмет

    гражданского права, отличаются друг от друга по своему содержанию. Это

    предопределяет внутреннюю структурную дифференциацию гражданского права,

    существование в рамках предмета гражданско-правового регулирования

    своеобразных групп хотя и однородных, но разных видов общественных

    отношений.

    Таким образом, в качестве признаков подотраслей могут быть выделены

    следующие положения:

    — предметом подотраслевого регулирования являются относительно

    обособленные в пределах отрасли гражданского права группы общественных

    отношений, которые характеризуются определенной самостоятельностью и

    своеобразностью;

    — подотрасль представляет собой систему предметных и функциональных

    институтов с включением в свой состав общего института или ассоциации общих

    норм, отражающих ее юридическое своеобразие. [56]

    Названные признаки подотраслей обнаруживаются и в наследственном праве.

    Последнее регулирует отношения, опосредующие переход имущества умершего к

    другим лицам. Особенность указанных отношений состоит в том, что этот

    переход осуществляется в форме универсального правопреемства,

    непосредственно от наследодателя, единым актом. Для характеристики

    отношений по наследственному правопреемству важно также, что, вырастая из

    отношений собственности, наследование связано с определением судьбы

    имущества после смерти наследодателя. С другой стороны, имея в виду тесную

    связь с существующими формами семьи, традициями в брачно-семейной сфере, в

    регулировании отношений по наследованию всегда будет сохраняться

    обеспечительный элемент, направленный на материальную поддержку близких

    родственников наследодателя.

    До принятия части третьей ГК РФ, основываясь на положениях раздела VII

    ГК РСФСР 1964 г. «Наследственное право», кроме института наследования по

    закону, института наследования по завещанию и других институтов, можно было

    выделить комплекс общих норм об основаниях наследования, времени и месте

    открытия наследства, лицах, которые могут быть наследниками и которые не

    имеют права наследовать (ст.ст. 527-531 ГК РСФСР 1964 г.). Эта совокупность

    общих норм представляла собой еще не оформившийся общий институт

    наследственного права, который в настоящее время выделен в особое

    структурное подразделение соответствующего раздела Гражданскою кодекса.

    Законодатель, обособляя наследственное право в разделе V, закрепляет в

    главе 61 ГК РФ в качестве общего института общие положения о наследовании.

    В отдельных главах части третьей ГК РФ сосредоточена система

    дифференцированных предметных и функциональных институтов: институт

    наследования по завещанию (глава 62), институт наследования по закону

    (глава 63), институт приобретения наследства (глава 64).

    Таким образом, основываясь на выделенных признаках подотраслей, можно

    утверждать, что наследственное право является подотраслью гражданского

    права и представляет собой совокупность правовых норм, объединенных в

    общие, предметные и функциональные институты, регулирующую относительно

    самостоятельные и своеобразные общественные отношения по наследственному

    правопреемству.

    Как уже отмечалось выше, при наследовании переход прав и обязанностей

    наследования к его наследникам происходит в порядке правопреемства, которое

    характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимость прав и

    обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника

    (правдодателя). При наследовании эта зависимость проявляется достаточно

    ярко. К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме

    тех, которые не переходят по наследству в силу прямого указания закона,

    либо в силу самой их юридической природы. По наследству переходят лишь те

    права и обязанности, которые наследодателю принадлежали, причем переходят

    как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них

    обременениями. Акт принятия наследства распространяется на все наследство,

    в чем бы оно не выражалось и у кого бы не находилось. Наследник может даже

    не знать, что именно входит в состав наследства. Принятие наследства под

    условием или с оговорками не допускается. Исключением из этого общего

    правила предоставленная законом возможность наследнику отказаться от

    наследства в пользу других наследников того же наследодателя не является,

    поскольку речь идет именно об отказе от наследства, а не о его принятии.

    Акту принятия наследства придается обратная сила. Если наследник принимает

    наследство, то оно считается перешедшим к нему (целиком или в

    соответствующей части, если наследников несколько) уже с момента открытия.

    Сказанное выше приводит к выводу, что при наследовании имеет место

    универсальное правопреемство, т.е. преемство во всех правах и обязанностях

    наследодателя.

    Понятие «основание наследования» современное российское наследственное

    право разделяет на два вида: наследование по завещанию и на следование по

    закону (ст. 1111 ГК РФ). Наследование по закону имеет место в случаях,

    когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях,

    установленных ГК РФ. Фактически наследование по закону носит подчиненный

    характер по отношению к наследованию по завещанию, хотя на практике

    наследование по закону встречается чаще. В тех случаях, когда наследодатель

    ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей

    смерти, наследование должно осуществляться в соответствии с его волей, а не

    по правилам, установленным государством. Этот принцип, характерный и для

    ранее действовавшего законодательства в области наследственного права,

    получил дальнейшее развитие в ч. 3 ГК РФ о чем мы подробнее скажем ниже.

    Наследование по закону имеет место в следующих случаях:

    - наследодатель не составил завещания (либо завещание признано по суду

    полностью недействительным);

    - наследодатель завещал только часть наследства или завещание в

    определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная

    завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении

    которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят в

    порядке наследования по закону;

    - наследник по завещанию умер раньше завещателя, либо наследник по

    завещанию – юридическое лицо ликвидирован;

    – наследник по завещанию не принял наследство, либо отказался от него.

    Для реализации права наследования как по закону, так и по завещанию

    необходим предусмотренный набор определенных юридических фактов. Так, для

    наследования по завещанию необходимо наличие надлежащим образом

    оформленного завещания, открытие наследства, согласие наследников на

    принятие наследства. Отметим, что в завещании наследодатель может лишить

    права наследования всех наследников по закону и при этом не завещать свое

    имущество каким-либо лицам.

    В ст. 1151 ГК РФ в качестве отдельного вида выделяется наследование

    вымороченного имущества. Речь идет о наследовании имущества государством,

    государственными и муниципальными образованиями в тех случаях, когда нет

    наследников ни по закону, ни по завещанию. Но рассмотрение этого института

    наследственного права мы оставим за рамками настоящей работы.

    Пожалуй, центральным в наследственном праве является понятие

    наследства. ГК РФ определят наследство как принадлежащие наследодателю на

    день открытия наследства вещи. Иное имущество, в том числе имущественные

    права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ). Другими словами, наследство

    предоставляет собой единство прав (актива) и долгов (пассива) наследодателя

    на день открытия наследства (наследственная масса).

    В указанной статье особо подчеркивается, что не входят в состав

    наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью

    наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда,

    причиненного жизням или здоровью гражданина, а также права и обязанности,

    переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими

    законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и

    другие нематериальные блага (абз. 3 ст. 1112 ОФ ГК РФ). Нельзя не

    отметить, что последнее положение вступает в противоречие с положениями

    других правовых актов, а иногда и самого ГК. В частности, переходят по

    наследству такие личные неимущественные права, которые необходимы для

    реализации связанных с ними имущественных прав (например, право на

    получение патента). При наследовании голосующих акций по наследству

    переходит не только имущественное право и право на участие в управлении

    акционерным обществом, которое рассматривается как неимущественное право.

    Кроме того, в ст. 29 Закона «Об авторском праве и смежных правах» от

    09.07.1993 г. (№ 5351-1 ФЗ)[57] предусматривается возможность наследования

    такого личного неимущественного права, как права на обнародование

    произведения и право на его отзыв.

    В п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. №

    2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» (в

    ред. от 25 октября 1996 г., № 10)[58] отмечалось, что смерть лица,

    являющегося ответчиком по иску о возмещении причиненного им вреда не может

    являться основанием для прекращения производства по дуле, т.к. ст. 553 ГК

    РСФСР (1964 г.) допускает правопреемство по данному правоотношению и

    наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в

    пределах стоимости наследственного имущества. Аналогическая норма была

    внесена законодателем и в ч. 3 ГК РФ, где в п. 1 ст. 1175 ГК РФ сказано,

    что каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах

    стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

    В наследство может быть включено только имущество, принадлежащее

    наследодателю на законных основаниях. Пленум Верховного Суда РФ в п. 14

    вышеназванного постановления отметил, что суд не вправе удовлетворить

    требования наследников о признании за ними права собственности на

    самовольно возводимые строения или помещения. Не может переходить по

    наследству имущество, добытое преступным путем, если это обстоятельство

    подтверждено в судебном порядке. Таким образом, в состав наследства могут

    входить лишь те права и обязанности, носителем которых на законных

    основаниях был при жизни сам наследодатель.

    По наследству переходят не только уже существующие права и обязанности,

    но в случаях, предусмотренных законом, также права, которые наследодатель

    при жизни не успел юридически оформить, но предпринял необходимые меры для

    их получения. Так, в соответствии с п. 8 постановления Пленума Верховного

    Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами

    Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской

    Федерации»[59], если гражданин, подавший заявление о приватизации и

    необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу

    жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора местной

    администрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения данного

    жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в

    виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием

    к отказу в удовлетворении требований наследника, если наследодатель,

    выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не

    отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был

    лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на

    приватизацию, в которой ему не могло быть отказано.

    Определенным своеобразием отличается наследование имущества,

    собственность на которое возникает в результате так называемой

    приобретательной давности, суть которой состоит в том, что лицо, которое

    открыто, добросовестно и непрерывно владеющее каким-либо имуществом как

    своим собственным в течение определенного законом срока (для движимого

    имущества 5 лет, для недвижимого — 15 лет), приобретает право собственности

    на это имущество. При этом право собственности на недвижимое и иное

    имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица,

    приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента

    такой регистрации (ст. 234 ГК).

    Возможны ситуации, когда срок приобретательной давности не истек, а

    владелец имущества, формально не ставший собственником, умирает и это

    имущество переходит его наследникам, которые также открыто и добросовестно

    владеют им как своим. Возникает вопрос, распространяется ли на наследника

    тот срок, в течение которого наследодатель владел этим имуществом. В

    соответствии с п. 3 ст. 234 ГК лицо, ссылающееся на давность владения,

    может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого

    этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является.

    В наследственную массу не входит супружеская доля пережившего супруга

    на имущество, нажитое совместно с наследодателем. Что касается доли

    умершего супруга, то она наследуется по следующим правилам. Статья 1150 ГК

    устанавливает, что принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу

    завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть

    имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их

    совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе,

    определяемая в соответствии со ст. 256 ГК, входит в состав наследства и

    переходит к наследникам по общим правилам.

    Согласно ст. 39 СК, имущество, нажитое во время брака, является

    совместной собственностью супругов. При этом их доли признаются равными.

    Исключение составляют случаи, когда был заключен брачный договор, в котором

    доли на имущество, нажитое в браке, определены по-другому. Кроме того,

    должно быть выделено имущество, которое является собственностью каждого из

    супругов (личное имущество супругов, имущество, полученное кем-либо из них

    в дар, по наследству и т.д.). Пережившему супругу нотариус выдает

    свидетельство о праве собственности на долю совместно нажитого с

    наследодателем имущества, а также свидетельство о праве на наследство в

    отношении имущества, которое он наследует на общих основаниях.

    Переживший супруг не вправе отказаться от своей доли в общем имуществе

    в пользу кого-либо из наследников, так как эта доля, т.е. доля,

    принадлежащая пережившему супругу в общей совместной собственности, не

    входит в состав наследственной массы. Он вправе после получения

    свидетельства о праве собственности произвести отчуждение своей доли в

    пользу другого лица, заключив соответствующий гражданско-правовой договор

    (купли-продажи, дарения и т.д.).

    О выдаче пережившему супругу свидетельства о праве собственности на

    долю в общем совместном имуществе нотариус должен сообщить наследникам,

    принявшим наследство. При наличии в числе наследников несовершеннолетних

    или лиц, над которыми установлена опека или попечительство, извещение

    направляется органу опеки или попечительства.

    В соответствии с ранее действовавшим законодательством предметы обычной

    домашней обстановки и обихода при отсутствии завещания переходили тому

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.