МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Понятие и виды договоров в Римском частном праве

    Второй же представлял собой документ, составленный в одном

    экземпляре, подписан должником и передан кредитору, причем документ этот

    имел чисто доказывающую функцию по отношению к независимому обязательству.

    "Кроме того, считается, что обязательство письменного типа

    возникает посредством хирографов и синграфов, то есть когда кто-либо

    записал, что он должен или что ему должно быть дано; постольку,

    конечно, поскольку по этому делу не возникает стипуляции...".1

    Синграфом считался письменный документ, долговая расписка. Они

    излагались в третьем лице ("такой-то должен такому-то столько-то"). Синграф

    составлялся в двух экземплярах, излагался в третьем лице, в присутствии

    пяти свидетелей, которые подписывали его вслед за тем, от чьего имени он

    составлялся.

    Этими договорами пользовались в основном в результате процентных

    займов, между римлянами и ростовщиками. Далее синграфы стали мало

    употребляться и их сменили хирографы.

    Хирограф- долговое обязательство, которое составлялось от первого лица

    и без свидетелей. Хирографы излагались в первом лице и подписывались только

    должником.

    Литеральные контракты выходят и употребления к концу классической

    эпохи, когда они постепенно слились с письменной стипуляцией.

    3.3. Реальные контракты.

    Договоры, в которых при соглашении сторон необходима передача вещи, в

    римском праве относились к реальным контрактам. Специфическая форма

    реальных контрактов была своеобразной гарантией должника, т.к.

    обязательство не возникало до тех пор, пока передаваемая вещь не переходила

    в его руки.

    Таким образом, для реальных договоров недостаточно одного

    неформального соглашения (даже соглашение о будущей передаче вещи не имеет

    силы, являясь пактом).

    Этот тип контрактов отличается от вышеописанных простотой порядка

    совершения, так как не требовалось никаких формальностей. А при отсутствии

    строгой формы исключено создание только на нее опирающегося обязательства.

    Отсюда следует вторая отличительная особенность реальных контрактов: они не

    могут быть абстрактными и действительны лишь как имеющие определенное

    основание.1

    3.3.1. Фидуция (fiducia) 2

    Фидуция состояла в формальной передаче собственности на вещь

    (посредством манципации или in iure cessio (судебной уступки) от фидуцианта

    фидуциарию с целью сохранения (фидуция с другом) или в качестве обеспечения

    предыдущего обязательства с условием, что фидуциарий осуществит обратную

    передачу вещи соответственно по просьбе или после того, как его кредит

    будет удовлетворен.

    Иск, возникавший отсюда, был иском на основе фидуции, доставлявший

    бесчестие, который мог быть направлен против фидуцианта как встречный иск

    на основе фидуции, с целью возмещения убытков.

    В юстиниановском праве фидуция исчезла, в роли обеспечения ее заменил

    залог.

    3.3.2. Заём

    Это одностороннее обязательство, в соответствии с которым одна сторона

    передавала другой стороне какую-нибудь вещь или денежную сумму, а по

    истечении срока обязательства должник должен возвратить эту же вещь или

    такую же денежную сумму кредитору. Заем приобретал юридическую силу лишь с

    момента передачи вещи после достигнутого соглашения, но это не означало,

    что соглашение сторон не имело существенного значения.

    Соглашение являлось необходимым моментом в заключении договора (нет

    соглашения, нет и договора). Кредитор передавал должнику вещь в

    собственность, что давало право должнику быть собственником этой вещи и

    право распоряжаться ею по своему усмотрению. Объектом займа являлись не эти

    вещи, но такие же по своему родовому признаку, поэтому случайная гибель

    вещей не полученных в заем, не прекращало обязательства.

    Срок договора определялся конкретной датой, но он так же мог

    прекратится по первому требованию кредитора. Заем не устанавливал процентов

    от занятой суммы, однако широко применялась в практике вербальное

    соглашение о процентах. При Юстиниане был установлен максимальный процент

    на заем 6% годовых. Так же проценты начислялись в случае просрочки

    договора.

    По самому характеру договора займа более сильной стороной являлся

    заимодавец. Заемщик, нуждающийся в деньгах, фактически попадал в прямую

    зависимость от кредитора, который мог диктовать ему свои условия.

    3.3.3. Договор хранения или поклажа.

    Еще одним реальным договором в частном римском праве был договор

    хранения или поклажа. Договор хранения это контракт с двухсторонним

    обязательством, в котором при соглашении сторон движимая вещь передавалась

    на хранение на определенный срок или до востребования и по окончании этого

    срока возвращалась хозяину.

    Контракт по своей сути безвозмездный, добавление о возмещении

    уподобило бы его ''договору найма''. Имеется три особые формы поклажи:

    1) ''неотложная'' или бедственная поклажа'', совершается лицом,

    находящимся под угрозой значительной нависшей опасности и вынужденным

    поэтому, отдать вещь на хранение первому встречному, который будет отвечать

    в двойном размере за свою небрежность или бесчестность, поскольку

    злоупотребил стесненными обстоятельствами, при которых поклажедатель не мог

    выбрать надежного, на свой взгляд, депозитария.

    2) ''секвестр''. Вещь, которая оспаривается двумя лицами в суде либо

    принадлежность которой так или иначе неясна, доверяется третьему лицу

    (секвестору), которое должно ее вернуть не по просьбе и не какому-либо из

    претендентов, а лишь тому, кто окажется в таком юридическом положении, что

    сможет на нее притязать (например, одержав верх в тяжбе) и когда в этой

    ситуации будет достигнута ясность.

    3) ''нерегулярная поклажа'' Применяется к сумме денег, отданной на

    хранение с той оговоркой, что депозитарий может ими воспользоваться (их

    потребив) и возвратить столько же. В сущности, это заем и таким он виделся

    классическим юристам. Отнесение этой фигуры к поклаже восходит к Юстиниану.

    Кредитором был только поклажедатель, но поклажеприниматель мог

    взыскать с него издержки за хранение путем встречного иска. Обязательство

    из договора вытекало посредством передачи вещи на хранение

    Предметом договора являлась вещь индивидуально определенная и лишь в

    некоторых случаях определялась родовыми признаками.

    Договор хранения носил безвозмездный характер, основанный на дружеских

    отношениях между сторонами. Требование поклажедателя по возврату вещи,

    защищалось прямым иском, а так же и поклажеприниматель посредством иска,

    мог взыскать с поклажедателя убытки, если тот, давая вещь на хранение,

    виновным образом причинил убытки поклажепринимателю, не знавшему о пороках

    данной вещи.

    "Тот же, у кого мы оставляем какую-либо вещь на хранение, обязуется в

    нашу пользу посредством вещи: он лично обязуется к тому, чтобы та вещь,

    которую принял, была возвращена. Но, даже если он, по небрежности утратит

    хранимую вещь, ответственность не наступает: ибо он принял вещь не для

    своей пользы, а к выгоде того, от кого он принял, и он отвечает только за

    то, если что-то погибло по его умыслу, так как тот, кто заключил соглашение

    о хранении вещи с небрежным другом, должен спрашивать с себя".1

    В этом дигесте Гая подтверждается принцип, что ввиду безвозмездности

    договора поклажеприниматель не отвечал, если не был особо внимательным по

    хранению вещи. Он не должен был лишь намеренно причинять поклажедателю

    вред, а также допускать небрежности по хранению. В тех случаях, когда в

    поклажу сдавали вещь несколько лиц, сообща происходила секвестрация (один

    из вариантов хранения). "Существенна же секвестрации поклаже, совершаемая

    несколькими лицами солидарно на определенном условии для охраны и

    возвращения вещи". 2

    В тех случаях, когда вещь непотребляемая при ее использовании,

    переходила во владение залогопринимателя с тем, что бы он возвратил ее

    залогодателю, по исполнении им основного обязательства получался реальный

    залог. Залогодатель отвечал за возможный вред, понесенный

    залогопринимателем от заложенной вещи. Залогоприниматель обязан был

    относиться заботливо к вещи, и после погашения обязательства вернуть вещь.

    3

    3.3.4. Ссуда [2]

    Ссуда была двухсторонним договором, по которому одна сторона

    (ссудодатель) передает другой стороне (ссудополучателю) индивидуально

    определенную вещь во временное безвозмездное пользование с обязательством

    второй стороны вернуть по окончании пользования ту же самую вещь в целости

    и сохранности.

    Ссудоприниматель мог взыскать необходимые расходы на содержание или

    улучшение вещи посредством встречного иска.

    Он не мог потребовать с ссудопринимателя возврата вещи, раньше

    установленного срока. Ссуда отличалась от займа безвозмездностью

    пользования, поскольку была основана на дружеских отношениях между

    сторонами. Если должник возвращал вещь в целости и сохранности,

    обязательство ссуды прекращалось.

    Если предметом договора займа являются деньги или другие вещи,

    определенные родовыми признаками, то предметом договора ссуды может служить

    только индивидуальная вещь, ибо только такую вещь можно вернуть по

    окончании пользования без замены другой.

    Из договора ссуды хозяйственную выгоду получает только

    ссудополучатель. Договор ссуды заключался в интересах только одной стороны

    – ссудополучателя.

    В связи с тем, что договор ссуды предусматривает получение хозяйственной

    выгоды только ссудополучателем, мера его ответственности признавалась как

    очень высокая. Он нес ответственность за намеренное и ненамеренное

    причинение вреда, за грубую небрежность и легкую небрежность.

    В Дигестах Юстиниана говорится: (Гай): '' В отношении вещей, полученных в

    ссуду, должна быть проявлена такая же заботливость, какую прилагает к своим

    делам заботливейший отец семейства, таким образом он не отвечает за те

    случайные события, которым он не мог противостоять…''1

    Ссудополучатель был обязан хранить данную ему в пользование вещь,

    пользоваться ей надлежащим образом, т.е. в соответствии с её хозяйственным

    назначением и указаниями договора и проявлять при этом заботливость

    хорошего хозяина. Только при соблюдении этих условий случайно возникший

    вред для вещи относился на счет её собственника.

    Договор ссуды, несмотря на безвозмездный характер, предусматривает

    некоторые обязательства для ссудодателя.

    Ссуда - это дело доброй воли и долга ссудодателя, и он сам определяет

    пределы и условия своего благодеяния. Но с фактом оказания такой

    любезности, ссудодатель связывает себя тем, что он не может своевольно

    прекратить договорное отношение, истребовать раньше срока вещь и т. д.

    Для получения со ссудодателя возмещения некоторых издержек

    ссудополучатель мог использовать actio commodati contraria, то есть

    обратный (встречный) иск. Этот иск относится к таким издержкам, которые

    обычно не сопровождают процесс пользования, а носят непредвиденный характер

    (например, если животное заболело и его пришлось лечить).

    Actio commodati contraria применялся и для возмещения вреда, причиненного

    ссудополучателю.

    Иск ссудодателя носил название actio commodati directa, то есть прямой.

    3.3.5. Залог

    Состоял в передаче движимой вещи от ''должника - залогодателя''

    ''кредитору - залогодержателю'', с тем, чтобы он удерживал ее у себя в

    обеспечение предыдущего обязательства и вернул лишь тогда, когда получит

    удовлетворение в полном объеме.

    Иск, который возникает отсюда в пользу должника-залогодателя

    (выступающего в качестве кредитора в отношении возврата долга), -это actio

    pigneraticia in personam (это иск залогодателя к залогодержателю с целью,

    возврата долга), у которой имеется и свой вид actio contraria (т.е.

    встречный иск). 2

    3.4. Консенсуальные контракты.

    Консенсуальный договор это добровольное соглашение сторон в одном и

    том же деле, не требующее никаких формальностей. Консенсуальные контракты

    могли заключаться и через посредника.

    Особенность консенсуальных договоров в том, что если в других типах

    контрактов помимо соглашения для установления обязательства требуется еще

    какой-то момент (слово, письмо, передача вещи), то в консенсуальных

    контрактах consensus является не только необходимым, но и достаточным

    моментом для возникновения обязательства. 1

    Таким образом, источником юридической силы этого типа договоров

    является то, что выражением воли, своим обещанием лицо уверило контрагента

    в своем намерении поступить известным образом. А контрагент, опираясь на

    это волеизъявление, запланировал свой дальнейший образ действий. Поэтому

    было бы несправедливо, если бы обещавший мог безнаказанно отступиться от

    обещания. 2

    Такова основная идея консенсуальных договоров, к которым римляне

    относили куплю-продажу, наем, поручение и товарищество. Эти договоры давали

    возможность достичь общего согласованного решения там, где интересы сторон

    совпадают, не затрагивая вопросов, по которым имелись разногласия, и

    гарантируя тем самым любую сторону от принятия неприемлемого для ее

    решения.

    Постепенное развитие имущественных отношений привело к тому, что

    стороны стали принимать на себя взаимные обязательства: одна передать

    товар, другая уплатить за него цену. К таким договорам относился договор

    купли-продажи.

    3.4.1. Договор купли-продажи.

    Это консенсуальный контракт, посредством которого одна сторона –

    продавец (venditor) обязуется предоставить другой стороне – покупателю

    (emptor) в собственность вещь, товар, а другая сторона – покупатель

    обязуется уплатить продавцу за проданную вещь определенную денежную цену.

    Этот договор носил двухстороннее обязательство, т.к. каждая из сторон

    могла предъявить иск, только тогда когда она уже приступила к исполнению

    своего обязательства.3

    Предметом купли-продажи, являлись как правило, вещи и имущество, а

    также бестелесные вещи, например, право на наследство. Римское право

    предусматривало продажу вещей, которые еще не существовали в природе, т.е.

    которые могли появиться в будущем.

    В этой связи говорят об emptio rei speratae-''купля ожидаемой вещи'':

    здесь купля-продажа считается зависящей от появления вещи в будущем, цена

    которой, установленная из расчета за единицу измерения, должна будет

    выплачиваться пропорционально полученному количеству.

    Иные условия имеют место при emptio spei (купля надежды), которая

    подразумевает риск покупателя и потому вступает в силу непосредственно,

    вследствие чего обязанность уплатить цену сохраняется, даже если вещь так и

    не появится, и не изменяется в зависимости от полученного количества.

    Существенным условием купли-продажи являлась цена.

    Цена это денежное выражение обязательства за проданную вещь, она

    непосредственно зависит от количества и качества этой вещи. ''Цена должна

    быть определенная, в противном случае если стороны определение покупной

    цены оставили на усмотрение третьего лица, то, по мнению Лабеона, эта

    сделка недействительна''.1

    Обязанности сторон в договоре купли-продажи были такие, что продавец

    должен был обеспечить покупателя возможностью обладания вещью, а покупателя

    уплатить цену за купленную вещь.

    Со временем продавец стал отвечать за недостатки вещей, о которых он

    не знал или не мог знать. При случайной гибели вещи при совершавшейся

    сделке, риск падал на покупателя.

    Конечной целью договора купли-продажи являлась передача вещи

    покупателю на праве собственности. Но если продавец сам не был

    собственником вещи, то, естественно, покупатель также не становился её

    собственником, а следовательно, вещь могла быть виндицирована её

    собственником. В этом случае продавец нес ответственность за эвикцию (от

    слова evincere – вытребовать, отсудить) вещи. Эвикцией вещи называется

    лишение покупателя владения полученной от продавца вещью вследствие

    отсуждения её каким-либо третьим лицом на основании права, возникшего до

    передачи вещи продавцом покупателю.

    2. Договор найма (locatio-conductio)

    Несмотря на единство данной категории, особенно в терминологическом

    отношении, римляне включали в схему locatio-conductio три различных вида

    обязательств, которые возводятся в современном праве к трем разным

    контрактам. Поэтому изложение целесообразно было бы разделить по трем

    разным формам, которые называются соответственно:

    1. locatio-conduсtio rei (аренда, найм вещей),

    2. locatio-conduсtio operarum (найм услуг),

    3. locatio-conduсtio operis (подряд или наем работы).

    1) Наем вещи Наймом вещей называется такой договор, по которому одна

    сторона (арендодатель, locator) обязуется предоставить другой стороне

    (арендатору, conductor) одну или несколько определенных вещей для

    временного пользования, а другая сторона обязуется уплачивать за

    пользование предоставленными вещами определенное вознаграждение (merces,

    pensio) и по окончании пользования возвратить вещи в сохранности

    наймодателю. Это двусторонний контракт.

    Предметом такого договора могли быть вещи – движимые и недвижимые, но

    из числа движимых вещей только такие, которые не принадлежат к числу

    Страницы: 1, 2, 3


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.